Файл: Понятие и виды наследования (Общие положения о наследовании )..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.03.2024

Просмотров: 53

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

__________________

10. Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование (нормы наследственного права в проекте Части третьей Гражданского кодекса Р. Ф) // Законодательство и экономика. - 2007. - №3-№4.

11. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. - М.: 2013г.

Часто нотариусы считают, что получение свидетельства о праве собственности является правом, а не обязанность пережившего супруга. Разумеется, получение документа, свидетельствующего о праве супруга на долю в имуществе, приобретенном в период брака, является правом пережившего супруга. Однако, здесь не стоит путать существования самого права и документального оформления этого существующего права.

Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 256 закрепляет, что имущество нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не предусмотрено иное.

Из приведенной нормы следует, что совместная собственность супругов возникает в силу прямого указания закона. Если супруги при жизни не заключили брачный договор, то имущество, приобретенное ими в период брака на совместные средства, поступает в их совместную собственность, при этом доли супругов признаются равными. Отсюда мы видим, что включение доли в праве общей собственности на имущество, принадлежащей пережившему супругу, в наследственную массу после смерти другого супруга, даже с согласия пережившего супруга нарушает гражданское законодательство Российской Федерации. Здесь возникает полная аналогия с отказом от права собственности. Вместе с тем отказ от права собственности регламентирован нормами гражданского законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 225 ГК РФ вещь, от права собственности на которую собственник отказался, является бесхозяйной и ее дальнейшую принадлежность кому либо решается судом, который выносит решение.

В Российском законодательстве есть еще один факт, подтверждающий приведенную выше позицию, а именно, отказ от права собственности в пользу кого-либо (в данном случае получается что переживший супруг отказывается от своего права собственности в пользу остальных наследников) в сущности представляет собой дарение данного имущества. В свою очередь для удостоверения договора дарения доли в праве общей собственности доля дара должна быть определена, а в установленных законом случаях соответствующее право должно быть, еще и зарегистрировано.

Подытожив сказанное выше я пришел к выводу, что оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в совместно нажитом имуществе супругов обязательно должно предшествовать определение этой доли.


2.6 НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА

Согласно, гражданского законодательства Российской Федерации выморочным считается наследственное имущество при отсутствии наследников по закону, перечисленных в ст. ст. 1142 — 1148 ГК РФ, и наследников по завещанию, а также в случаях, когда никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования как недостойные (ст. 1117 ГК РФ); никто из наследников не принял наследства либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ).

В законодательстве нашего государства переход выморочного имущества к государству определяется как особый вид наследования по закону. В законодательстве некоторых других государств такой переход рассматривается как приобретение имущества, не имеющего собственника (бесхозяйного имущества).

По действующему на сегодняшний день законодательству наследовать выморочное имущество может только Российская Федерация. Субъекты РФ и муниципальные образования такой возможности не имеют. При приобретении права собственности на бесхозяйные вещи субъектом выступает муниципальное образование (п. 3 ст. 225 ГК РФ, п. 2 ст. 227 ГК РФ, п. 1 ст. 231 ГК РФ).

Наследование – это приобретение наследственного имущества в целостности, в которую входят вещи и имущественные права и обязанности наследодателя. Приобретение же права собственности на бесхозяйное имущество в отличии от наследования предполагает возникновение соответствующего права в отношении отдельно взятой вещи. Более того в зависимости от вида бесхозяйного имущества и обстоятельств его обнаружения существуют разные способы приобретения права собственности на такую вещь.

Бесхозяйным может быть признано следующее имущество:

  1. имущество, не имеющее собственника;
  2. имущество собственник которого неизвестен;
  3. имущество собственник от своего права отказался.

Закономерно, что выморочным может стать все имущество наследодателя, не имеющего наследников. Но известны также ситуации, когда выморочной становится только часть имущества наследодателя. Рассмотрим сказанное на примере, допустим часть имущества было завещано и принято наследниками по завещанию, а в отношении оставшейся части имущества не было сделано каких либо завещательных распоряжений, а наследник по закону здесь отсутствует. Часть имущества будет считаться выморочной еще в том случае, если имущество распределено между наследниками по завещанию и кто-то один (или несколько) из них отказался принять наследство, либо оказался недостойным наследником (наследниками), а наследники по закону отсутствуют.


Рассмотрим теперь переход выморочного имущества в порядке наследования к государству. Оно несколько своеобразно по сравнению с привычным нам наследованием по закону.

_________________

12.Сегалова Е. Перспективы развития наследования членов семьи // Хозяйство и право. - 2009. - № 5. - С. 44.

13. Маковский А.Л. Как лучше гарантировать наследование (нормы наследственного права в проекте Части третьей Гражданского кодекса Р. Ф) // Законодательство и экономика. - 2007. - №3-№4.

Особенности перехода выморочного имущества к государству:

1. переход выморочного имущества к государству закреплен императивно это означает, что в соответствии с п. 1 ст. 1152 ГК РФ) от государства не требуется выражение волеизъявления на принятие данного наследства.

2. исходя из первой особенности (норма о переходе выморочного имущества к государству императивна) вытекает вторая особенность, состоящая в том, что государство не может отказаться от принятия наследства, данная норма закреплена в п. 1 ст. 1157 Гражданского кодекса Российской Федерации. Российское гражданское законодательство закрепляет возможность передачи полученного государством выморочного имущества в собственность субъектов Российской Федерации или муниципальных образований в составе Российской Федерации. Однако такая передача не должна выходить за рамки п. 3 ст. 1151 ГК РФ, то есть такая передача должна осуществляться после оформления права собственности государством на выморочное имущество, отсюда мы видим, что данная норма не регулируется наследственным правопреемством.

3. данная особенность предусматривает порядок наследования и учета выморочного имущества и порядок передачи его в собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных образований только после принятия специального закона.

Несмотря на то, что государство не должно выражать волю на принятие наследства оно разумеется не становится собственником имущества скажем автоматически, оно как и все нуждается в оформлении предоставленных ему прав. На территории Российской Федерации выдается свидетельство о праве на наследство, данное положение предусмотрено ст. 1162 Гражданского кодекса Российской Федерации. Форма такого свидетельства утверждена Приказом Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. N 99 «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых документах».


ГЛАВА 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

3.1 ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

Под наследованием в соответствии с законодательством Российской Федерации понимается переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в соответствии с действующими нормами наследственного права. Характеризуя понятие наследования, необходимо подчеркнуть два его составных:

  1. права и обязанности умершего лица (наследодателя) переходят к его наследникам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если правилами Гражданского кодекса не предусмотрено иное;
  2. к наследникам переходят все права и обязанности умершего лица (наследодателя) за исключением тех переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским законодательством Российской Федерации или их передача невозможна исходя из природы этих прав и обязанностей.

Основанием наследования с давних пор считается закон и завещание. Основания наследования никак нельзя противопоставлять друг другу. Также необходимо заметить, что есть случаи, когда часть имущества наследования переходит к наследникам по завещанию, а другая часть имущества переходит к наследникам по закону. Нельзя забывать, что наследование непосредственно из закона никогда не возникает.

Следовательно, наследование не зависит от того, есть завещание или оно отсутствует, каково его содержание если оно есть. Наследование всегда возникает лишь при наличии фактов которые содержатся в законе Российской Федерации. Следовательно, наследование по закону также как и наследование по завещанию - непосредственно из закона не возникает. Все необходимые условия закрепленные гражданским законодательством нашего государства для наследования : состав наследников, их очередность призвания к наследству, равные доли наследников в наследственном имуществе, особые правила наследования предметов домашней обстановки и обихода - действуют лишь при наличии распоряжения наследодателя при жизни принадлежащим ему имуществом по своему желанию.

Воля умершего лица (наследодателя) должна быть закреплена в специальном документе - завещании.


Законодательство Российской Федерации установило общие правила для завещания. При несоблюдении данных правил завещание признается недействительным и соответственно не порождает никаких юридических последствий, что приводит к наследование по закону.

Каждый гражданин нашего государства может оставить все свое имущество или его часть любому лицу или нескольким лицам, а также государству или отдельным государственным или общественным организациям отобразив свою волю в завещании. Также законодательством ему дано право при составлении завещания лишить права наследования своего имущества одного, несколько и даже всех своих наследников по закону за исключением лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

При составлении завещания наследодатель не должен ограничиваться мнением другого лица, но при этом ему необходимо помнить, что свобода его завещательного распоряжения ограничено обеспечением интересов несовершеннолетних наследников и нетрудоспособных наследников первой очереди, а также иждивенцев.

__________________

14. Рождественский С.Н. Завещание как сделка по гражданскому законодательству // Бюллетень нотариальной практики. 2013г. N5.

15. Храмцов К. Обеспечение свободы завещания наследодателя. // Российская юстиция. – 2008г. - N 11.

Законодательство Российской Федерации тщательно регламентирует наследование по завещанию но наряду с этим не содержит определения самого понятия завещания.

В юридической литературе наибольшее распространение получило следующее определение завещания. Завещание - это односторонняя сделка, направленная на распределение имущества между лицами, названными умершим лицом (завещателем) своими наследниками, в порядке, установленном завещателем.

Завещание является сделкой, которую совершает одно лицо, выражает волю только этого лица и совершается им лично. Отсюда мы приходим к выводу, что завещание – это односторонняя сделка, носящая строго личный характер, то есть завещание единоличная сделка, составленная от имени только одного лица. Если в завещании указано волеизъявление двух или более лиц, такое завещание как правило признается недействительной. Отдел нотариата Министерства юстиции Российской Федерации дало следующее разъяснение - государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц.

Правда на практике встречаются имеются случаи, когда суд признает действительным завещание, содержащее волеизъявление двух лиц. При принятии решения по конкретному делу суд пришел к решению, что составление завещания от имени двух лиц не противоречит закону. Я с мнением суда при всем моем уважении к Российской судебной системе не согласен, исходя из следующего: нельзя забывать, что завещать наследодатель имеет право только свое имущество. При этом нотариус при заверении завещания не должен удостоверяться о наличии у своего клиента права собственности на имущество указанное последним в своем завещании. Такое право как правило становится известно лишь в момент открытия наследства. Также Российское законодательство дает возможность составить завещание на имущество, которое, хотя и принадлежит наследодателю числится по закону за другим лицом. Рассмотрим сказанное на примере, возьмем квартиру в которой совместно проживают супруги. Собственником квартиры документально является муж, но неоспорим тот факт, что квартира была приобретена в период брака на общие средства супругов. Отсюда вытекает, что жена имеет право на долю названной квартиры. Следовательно, хотя жена по документам не является собственницей квартиры, она имеет право завещать свою долю в ней. Данный пример отослал меня к разъяснению о том, что Государственная нотариальная контора вправе удостоверить завещание от имени одного из супругов на долю вклада и облигаций, нажитых во время брака и числящихся на лицевом счете супруга.