Файл: Понятия и виды наследования(Понятие и сущность наследования).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.03.2024

Просмотров: 71

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Приравненные к нотариальным завещания имеют те же юридические последствия, что и нотариальные завещания. Однако закон не допускает такое приравнивание к совместным завещаниям (п. 5 ст. 1127 ГК РФ).

В отличие от нотариально удостоверенных завещаний приравненные к ним завещания должны быть подписаны не только завещателями и лицами, удостоверяющими такие завещания, но и свидетелями.

Приравненные к нотариальным завещания направляются лицом, удостоверившим завещание, через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

Составление завещания в простой письменной форме допускается лишь в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с правилами ст. 1124 - 1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах в соответствии со ст. 1129 ГК РФ, подлежит исполнению только при условии подтверждения судом по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Так, например, суд признал завещание ничтожным, в связи с тем, что несмотря на чрезвычайные обстоятельства составления завещания (наследодатель получил огнестрельное ранение), при его составлении отсутствовали свидетели.[32]

Новой разновидностью завещания является совместное завещание. Согласно п.4 ст. 1118 ГК РФ, супруги вправе составить общий документ и в таком случае к ним будут применяться нормы ГК РФ, касающиеся завещателя.

Вместе с тем, как отмечают исследователи, по правовой природе совместное завещание не является договором, хотя и закрепляет волеизъявление двух лиц[33].

Инициаторы рассматриваемых изменений называют целью введения совместного завещания и наследственного договора уменьшение конфликтов в семьях, возникающих на почве распределения наследства.[34]


Таким образом, теперь завещание может быть составлено не только одним гражданином, но и супругами, состоящими в момент его совершения в официально зарегистрированном браке в установленном законом порядке. Соответственно, лица, не состоящие в официальном браке, не вправе составить совместное завещание.

В связи с этим, исследователи делают вывод, что совместное завещание не может быть составлено как до официальной регистрации брака, так и после его расторжения.[35]

В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена ГК РФ.

Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками (статья 1117 ГК РФ).

Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

Совместное завещание супругов также может быть оспорено по иску любого из них при жизни. После смерти одного из супругов, а также после смерти пережившего супруга совместное завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием.

Равным образом один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов.

Таким образом, согласно новым правилам супруги вправе: завещать как имущество каждого из них, так и совместно нажитое любым лицам, если это не противоречит действующим нормам; самостоятельно решить, кому из наследников какая доля в праве достанется, но при этом учесть обязательную долю; определить, какое именно имущество из наследственной массы получит конкретный наследник; не завещать наследство законным наследникам. При этом завещатели, как и прежде, не обязаны объяснять причины такого решения; добавить в текст совместного распоряжения иные указания, связанные с передачей имущества после смерти, если они не противоречат действующему законодательству. Текст документа может содержать условие о судьбе имущества после смерти как двух супругов, так и одного из них, но при этом условие об обязательной доле должно быть учтено.[36]


В соответствии со ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости от основания недействительности завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания (ничтожное завещание).

Завещание может быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. При этом завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным законом для признания сделок недействительными (ст. 168 - 179 ГК РФ[37]).

Таким образом, существует несколько видов наследования: по завещанию, по наследственному договору и по закону. Завещание является юридическим актом личного распоряжения гражданина своим имуществом на случай смерти, совершенным в установленной законом форме, а также односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия дела. В составлении завещания выражается основной принцип наследования – свобода завещания, что дает завещателю возможность выбирать, в каком виде и составе передать наследство и определить наследников. К совершению завещания предъявляются строгие правила относительно формы. Составление завещания в установленной законом форме и является непосредственно волеизъявлением, через которое реализуется воля завещателя.

2.2 Наследование по наследственному договору

Еще одной новой разновидностью наследования является наследование по наследственному договору.

Согласно п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ, наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию (наследственный договор).

То есть, наследственный договор может возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия имущественного или неимущественного характера.

Возможность заключения наследственного договора предоставляет наследодателю право передать имущество или другие права не только наследнику, но и третьему лицу независимо от того, является ли это лицо наследником по закону.


Квалифицирующим признаком наследственного договора является приобретение прав на имущество наследодателя как стороны договора его контрагентом только в случае смерти наследодателя.[38]

Как отмечается, наследственный договор имеет некоторое сходство с совместными завещаниями. Вместе с тем их правовая природа различна, учитывая, что в наследственном договоре участвуют как минимум два лица, а завещание носит односторонний характер сделок, а также тот факт, что в наследственном договоре хотя бы один из участников должен сделать распоряжение на случай смерти, которым он будет связан. При этом в договоре не возникает зависимость между распоряжениями сторон.[39]

В ряде случаев наследственные договоры в отличие от завещаний создают правовые последствия с момента их заключения, а завещания – с момента смерти наследодателя. Возможные наследники по договору знают об этом, наследники по завещанию могут об этом не знать.

Кроме того, обязательным условием действия наследственного договора в отношении возникновения прав наследника на имущество наследодателя является такой юридический факт, как смерть последнего; наследственный договор может быть как возмездным, так и безвозмездным; предметом договора являются имущественные права, которые переходят к наследнику после смерти наследодателя.[40]

Закон предусматривает приоритет договорных отношений перед завещаниями, в то же время не запрещая завещания и другие распоряжения на случай смерти. Так, наследственный договор отменяет действие совершенного до заключения договора совместного завещания супругов, при этом конечно же нужно соблюдать правило об уведомлении супругов.

В то же время по общему правилу к наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, в частности условия об обязательной доле в наследстве, о недостойных наследниках и др.

Поскольку наследственный договор – новая конструкция, исследователи расходятся во мнениях о необходимости такого вида наследования.

Так, согласно одной позиции, наследственный договор дает возможность привлечь к планированию наследства будущих наследников, сделав их сторонами договора, что ограничит их возможности по последующему оспариванию распоряжений наследодателя (наследодателей).[41]

Рудик В.И. указывает также на практическую применимость наследственного договора для определения судьбы имущества, приобретенного лицами, состоящими в фактических брачных отношениях. Поскольку на это имущество не распространяется режим общей совместной собственности, предметом наследственного договора между сожителями может быть имущество, находящееся в унитарной собственности каждого из них или в их общей долевой собственности. Заключение наследственного договора способно избавить пережившего сожителя от необходимости доказывать в суде свое участие в приобретении имущества на имя умершего.[42]


При этом наследственный договор, заключенный между сожителями, будет действовать и при прекращении между ними фактических брачных отношений, что выгодно отличает его от аналогичного договора между супругами. Для того чтобы хоть как-то дифференцировать юридические последствия совершения совместного завещания и заключения между супругами наследственного договора, следовало бы не ограничивать действие последнего периодом состояния их в браке. Супруги сами могут способствовать прекращению действия договора, во-первых, при помощи возможности в одностороннем порядке отказаться от него, а во-вторых, предусмотрев в самом договоре условие о его прекращении в связи с расторжением брака.

Вместе с тем есть и противоположные мнения. Так, Осипов М.Ю. считает, что наследственный договор прибавит немало проблем, связанных с особенностями правового регулирования наследственного договора.[43]

Так, например, абз. 2 п. 10 ст. 1140.1 ГК РФ возлагает обязанность на наследодателя возместить убытки, которые возникли у них в связи с исполнением наследственного договора к моменту получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора.

Осипов М.Ю. задается вопросом, каким образом у наследников могут возникнуть убытки, если фактически договор вступает в силу только после смерти наследодателя и наследодатель в любое время может от него отказаться путем уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе? Более того, п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ гласит: После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об ином ничтожно. Все это свидетельствует о том, что институт наследственного договора содержит немало ложных норм, то есть норм, неадекватно отражающих правовую реальность.[44]

Кроме того, Осипов М.Ю. полагает, что введение института наследственного договора может породить рост преступности, вызванной применением на практике института наследственного договора. Связано это с тем, что ст. 1117 ГК РФ не относит к числу «недостойных наследников» наследников по наследственному договору, которые не могут наследовать в силу совершения ими деяний, указанных в данной статье, что является, на наш взгляд, нарушением ст. 10 ГК РФ.