Файл: Понятие и виды наследования (Исторический аспект развития наследственного права).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.03.2024

Просмотров: 69

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Содержание:

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы данной курсовой работы заключается в том, что вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую остроту и популярность. Что возможно объяснить, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился.

Наследственное право, являясь подотраслью гражданского права, как и все подотрасли и отрасли права имеет свой предмет и метод правового регулирования. Под наследованием понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к другим лица (наследникам) в установленном законом порядке.

Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. С одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой – является одним из оснований возникновения права собственности.

Степень интереса к наследственному праву, в настоящее время ,резко повысилась, достигнув самой наивысшей точки своего развития.

Объектом исследования курсовой работы, являются общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Предметом исследования служат особенности, закономерности и сущность наследственных правоотношений.

Целью исследования данной курсовой работы является раскрытие понятия объектов и субъектов наследственного права, видов наследственного права.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены следующие задачи:

- изучить исторический аспект развития наследственного права ;

-рассмотреть понятие наследства;

-изучить виды наследства;

-исследовать наследственные правоотношения.

Теоретическому осмыслению проблем правового регулирования наследования в РФ посвящали свое внимание и посвящают в настоящий период времени как известные ученные-цивилисты, так и правоприменительная практика. Однако следует признать, что формирование теоретической основы эффективного регулирования отношений наследования по завещанию является в настоящее время одной из основных задач науки гражданского права.


В написании работы большую помощь оказали труды ученых дореволюционных российских цивилистов: К.П. Победоносцева, Д.И. Мейера, Г.Ф. Шершеневича. В настоящее время интерес к проблеме наследственного права возрастает. Об этом свидетельствует появление новых публикаций. В числе современных работ следует указать труды Л.П. Ануфриевой, Т.И. Зайцевой, З.Г.Крыловой.

Методологическую основу исследования составили общие и частные средства изучения, основанные на материалистическом подходе изучения явлений общественной жизни в их взаимосвязи.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии, приложения.

В первой главе рассмотрен исторический аспект развития наследственного права. Вторая глава посвящена характеристике понятия и видов наследования. В третьей главе рассмотрены общие положения наследования.

Глава1. Исторический аспект развития наследственного права

1.1 Институт наследования в древности

Наследование – это один из важнейших институтов гражданского права. В самых первых письменных источниках можно найти упоминание о наследовании: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и т.д. Отношения, связанные с наследованием, – одна из сфер общественных отношений, которая хоть раз в жизни затрагивает почти каждого человека.[1]

Наследственное право развивалось в зависимости от политических, экономических и других условий жизни общества.

Первобытный строй – первый в истории человечества общественно-экономический строй, формой общественного устройства которого на раннем этапе был, по некоторым известным гипотезам, матриархат. Особенно на ранних этапах его развития, в этот период, когда потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в современном понимании не существовало, так как нечего было наследовать.

В эволюции имущественных отношений решающую роль сыграл переход от общинной к частной форме собственности, который произошел в эпоху неолитической революции (VII – V тысячелетия до н.э.). Появился институт наследования, возникновение которого было связано:


во-первых, с переходом от присваивающего хозяйства к производящему хозяйству, товарному производству;

во-вторых, с отменой уравнительного распределения в общине, частным присвоением средств и результатов производства;

в-третьих, с ослаблением родоплеменных связей и повышением значения семьи в жизни общества (члены семьи умершего получили преимущественное право на его имущество) и др.

Постепенно формируется право собственности на недвижимость, что было обусловлено:

  • возникновением территориальных общин и поселений, переходом древних общин к оседлому образу жизни,;
  • возникновением и развитием земледелия и скотоводства (закреплением в собственности общины или семьи пахотных земель, пастбищ и др.).

В раннеклассовом обществе (V – IV тысячелетия до н.э.) переход наследства начинает носить характер универсального правопреемства, т.е. к наследнику переходит единая наследственная масса, которая состоит из активной части (имущества) и пассивной части (долгов).[2] На возникновение и развитие наследственного права большое влияние оказали такие факторы, как:

  • возникновение государства как особого специализированного общественного института, которое поддерживает нормы права;
  • фактическое и формальное (юридическое) закрепление социального и имущественного расслоения общества;
  • религиозные воззрения и идеология общества, представления о тесной связи живых с умершими (невозможность отречения от наследства ,ответственность за долги наследодателя).

Более полное регулирование наследственных отношений рабовладельческого строя трактуется в римском праве. Римское наследственное право прошло долгий и сложный путь развития, который неразрывно связан с ходом развития римской собственности и семьи.[3]

В римском праве под наследственным правом понимается совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок его перехода наследникам. Иными словами, наследование рассматривается как переход имущества умершего лица к одному лицу или к нескольким другим лицам. В юридической литературе существует две концепции понятия наследования:

во-первых, наследование представляет собой юридическую фикцию о посмертном продолжении власти домовладыки;

во-вторых, наследование как юридическое завершение права собственности.

В развитии римского наследственного права в юридической литературе принято различать четыре периода. Первый – наследственное право древнейшего периода, которое именуется цивильным наследованием. Второй – наследование по преторскому эдикту. Третий – это наследование по императорскому доюстиниановскому законодательству. Четвертый – наследование по законодательству Юстиниана (527 – 565). Фундаментальным представляется различение наследования по завещанию (me stamentum, succession testamentaria) и наследования по закону (ab intestato).[4] Из XII Таблиц следует, что наследование по закону могло иметь место только при отсутствии завещания.[5] Наследование по закону было несовместимо с наследованием по завещанию, т.е. не могло быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части – по закону. Наиважнейшей закономерностью в развитии римского наследственного права было постепенное усиление принципа свободы завещательных распоряжений. Однако при любом порядке наследования фигурируют наследодатель и наследник. При этом действует принцип универсального преемства в имущественных правах и обязанностях наследодателя. Он означает, что на наследника переходят все имущественные права и обязанности наследодателя. Другими словами, наследник принимает наследство со всеми его активами и пассивами.


В римском праве отсутствовала завещательная дееспособность у несовершеннолетних, в частности у детей моложе двенадцати лет для девочек и моложе четырнадцати лет для мальчиков . Она отсутствовала у умалишенных, у лиц, объявленных расточителями, и у лиц, которые ни письменно, ни устно не могли изложить свою волю, например глухонемых. Наследниками могли быть назначены одно или несколько лиц. Завещатель имел право определить долю каждого наследника. Если он не делал этого явным образом, то все наследовали в равных долях. В римском праве практиковалась и субстанция, т.е. назначение эвентуального или условного наследника, которого можно назвать вторым наследником, на тот случай, если лицо, назначенное наследником, почему-либо не сделается таковым. Иногда назначение наследника сопровождалось возложением на него выполнения каких-либо действий, использованием имущества по определенному назначению.[6] Если наследник, получивший имущество под условием, не выполнял возложенные на него обязанности, к нему в административном порядке могли быть применены меры принуждения. Случалось так, что завещатель уничтожал завещание, о чем делал формальное заявление перед судом или перед тремя свидетелями. Завещатель составлял новое завещание. В некоторых случаях завещание могло быть признано недействительным или стать таковым впоследствии. Например, если отсутствовала завещательная право- и дееспособность, если не были соблюдены необходимые формальности. Однако даже принятое наследство могло быть отнято у наследника как у недостойного. Изъятое имущество переходило к другим наследникам или в казну.[7] Для объявления наследника недостойным требовались основания, например: умерщвление наследодателя, уничтожение составленного им завещания, умышленное воспрепятствование составить завещание и другие преступления против наследодателя.

Наследование по закону в римском праве исторически возникло раньше наследования по завещанию. Имущество в случае смерти главы семьи переходило к его родственникам помимо воли наследодателя, в силу сложившегося обычая.[8] Наследование по закону рассматривалось нормальным порядком, а наследование по завещанию лишь отклонением от обычного порядка. Имущество наследовалось только агнатами, т.е. лицами, объединенными общей семейной властью домовладыки. Согласно закону XII Таблиц, если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрет, не оставив распоряжения о наследнике, то пусть его хозяйство возьмет себе его ближайший агнат. Если у умершего нет агнатов, пусть оставшееся после него хозяйство возьмут сородичи.


В данном случае устанавливаются три разряда или класса наследников.

Во-первых, свои наследники, кто к моменту смерти наследодателя находились под его властью (жена, дети, внуки от ранее умерших сыновей, усыновленные). Если к наследству призывались лица разных степеней родства, например вместо умершего сына заступали двое внуков, то они имели ту часть, которую получил бы их отец, будь он в живых. Лица одной степени родства делили имущество поровну.

Во-вторых, ближайший агнат, под которым понимался прежде всего брат умершего. При наличии нескольких агнатов одинаковой близости они делили имущество поровну.

В-третьих, родичи, члены рода, к которому принадлежал наследодатель. Они призывались к наследству лишь при отсутствии «своих» и ближайших агнатов.

Различалось формальное необходимое наследование и наследование материальное. В первом случае завещатель, у которого были sui heredes, должен или назначить детей наследниками, или определенно лишить их наследства.[9] Во втором – обойденные в завещании наследники (прямые восходящие и нисходящие братья и сестры) могли подать иск о наследстве hereditas petitio, поскольку таким наследникам полагалась непременная доля (petitio delicta, portio delicta). В интересах кредиторов и наследников установилось правило, что наследник, назначенный в завещании, мог требовать, чтобы одна четвертая часть наследственной массы осталась свободной от отказов – так называемая фальцидиева четверть (quarta falcedia). Эта не обремененная легатом часть наследства была введена в 40 г. н.э.

Таким образом, проведенный анализ римского наследственного права лишний раз свидетельствует о высоком уровне правовой мысли того периода, во многом не утратившей своей актуальности и по сей день.

1.2 Развитие и становление наследственного права в России

В развитии наследственного права России условно можно выделить пять этапов: переходный, феодальный, императорский, советский и современный.

  1. Переходный период от первобытнообщинного строя к государственному (VII – IX вв.) можно охарактеризовать неустойчивостью наследственных начал, влиянием византийского и римского законодательства на развитие правовых устоев, борьбой и колебанием между славянским порядком и традициями наследования и византийскими правилами.[10]