Файл: Институт наследования в древности.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 11.03.2024

Просмотров: 27

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Очень ценным памятником истории, который отражает первые представления чисто русского порядка наследования, является Русская правда. Наследство в ней называется «статка» – т.е. то, что оставляет после себя умерший.[11] Наследование по завещанию еще не отличается от наследования по закону или обычаю. При перечислении вещей, которые переходят к наследникам, в памятнике упоминается движимое имущество: рабы, товары, скот, а также недвижимое – дом, двор. Земля (земельный участок) не указывается в составе наследства, потому что в тот исторический период она не составляла объекта права частной собственности и не могла переходить по наследству.

В завещании допускалось назначение наследниками только тех лиц, которые и без того вступили бы в обладание наследственным имуществом. Завещание в этом смысле слова было призвано не изменить обычный порядок наследования, а лишь распределить имущество между законными наследниками и дать им соответствующий наказ.[12]

  1. С развитием феодального строя в России появились новые памятники русского права XIV – XV вв.: Псковская судная грамота и Новгородская судная грамота, Судебник 1497 г., Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.

Огромную значимость в развитии русского права в период феодальной раздробленности Руси придается Псковской судной грамоте, которая не только развивала основные положения Русской правды, но и формулировала новые правила (XIV – XV вв.).

Псковская судная грамота различает наследование по завещанию – «приказное» и наследование по закону – «отморщина». Завещание, которое называется «рукописанием» или «порядной», составляется в письменной форме. В иных случаях право на получение наследства по завещанию можно было доказать с помощью четырех-пяти свидетелей, которые присутствовали при устном волеизъявлении завещателя.[13]

Наиболее важным памятником права в Московский период является Судебник 1497 г. Его источниками стали Русская правда, Псковская судная грамота, текущее законодательство московских князей. Судебник не просто обобщил накопившийся правовой материал. Больше половины статей было написано заново, а старые нормы были

переработаны. Судебник способствовал внесению единообразия в судебную практику, а самое главное – он ввел новые общественные порядки.[14]

  1. Важные изменения в правовом регулировании наследственных отношений можно наблюдать в начале императорского периода истории России. Важнейшим законодательным актом в области наследственного права является Указ Петра I 1714 г. «О единонаследии», в котором была установлена система майората, при котором поместья в правовом отношении были уравнены с вотчинами. Вместо деления земель на вотчины и поместья, а вотчины – на родовые, выслуженные и купленные, все земельные владения дворян стали называться недвижимым имуществом. Запрещалось Указом дробить недвижимое имущество (землю) при передаче его по наследству.

Изданием Указа о единонаследии предполагалось достигнуть две цели: «во-первых, младшие сыновья умершего дворянина, лишаясь наследства, должны были добывать средства к существованию на военной или гражданской службе, вследствие чего правительство получало необходимые ему кадры из дворян. Во-вторых, не выгодное государству, устранялось дробление земельных владений дворян».

  1. В истории советского периода институт наследования подвергался изменениям, при которых предпринимались попытки даже его ликвидации. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 года издал Декрет «Об отмене наследования». В данном Декрете и специальном постановлении Наркомюста РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути говорилось об отмене наследования частной собственности и распространялись в равной мере как на крестьянскую семью, так и на городскую.

Статья 1 Декрета определяла: «Наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменяется. После смерти владельца имущество, которое ему принадлежало (как движимое, так и недвижимое) становится государственным достоянием Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». [15]Дальнейшую судьбу оставшегося после смерти имущества определяла статья 2 Декрета, в которой закреплялся временный, «впредь до издания декрета о всеобщем социальном обеспечении», порядок использования бывшей «наследственной массы»: нуждающиеся нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей и восходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также супруг умершего могли получать из оставшегося имущества содержание.

  1. В конце 80-х – начале 90-х годов был взят курс политических, экономических и социальных преобразований, которые имели целью переход от государственного тоталитарного социализма к рыночной экономике, создание развитого правового нового гражданского общества. Гражданское право, которое призвано обслуживать товарную экономику, должно было быть приведено в соответствие со спецификой нарождавшихся рыночных отношений, которые, в свою очередь, постепенно освобождались от административных ограничений.[16] В связи с этим возникла необходимость принципиальных качественных изменений в гражданском праве, появились предпосылки для развернутого и последовательного выражения его внутренних закономерностей. Указанное в полной мере относится к такой важной подотрасли гражданского права, как наследственное право. Нормы наследственного права нуждались в приведении в соответствие со статьями 2, 8, 35, 36. Конституции Российской Федерации, статьями 18, 23, 213[17] и другими нормами части первой ГК РФ.

Первым шагом в этом направлении стало утверждение 31 мая 1991 года Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик. В разделе 6 Основ, которые посвящены правовому регулированию наследственных отношений, определялось, что наследование имущества гражданина осуществляется по закону или по завещанию.

Отдельные нормы наследственного права, которые закреплены в Гражданском кодексе РСФСР, были признаны постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16 января 1996 г. № 1-П не соответствующими Конституции России. Дальнейшее совершенствование наследственного законодательства связано с принятием Федерального закона от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений в статью 532 ГК РСФСР», который вступил в силу со дня его опубликования, т.е. с 17 мая 2001 года.[18]

С 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, раздел V которой посвящен наследственному праву.

Таким образом, ныне действующее законодательство о наследовании в ключевых своих положениях (например, в части приоритета наследования по завещанию) основано на римском праве, что лишний раз подчеркивает преемственность и известную стабильность в правовом регулировании данной сферы общественных отношений.

Глава2. Характеристика понятия и видов наследования

2.1 Понятие наследования

Наследственное право, как подотрасль гражданского права, представляет собой совокупность правовых норм, которые регулируют общественные отношения по переходу имущества умершего (наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Определение наследования законодательное дается в ст.1110 ГК РФ[19], согласно которому при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Единого понимания наследования в юридической литературе нет. Одни ученые рассматривают наследование как получение (приобретение) одним лицом (наследником) какого-либо имущества, которое остается после смерти другого лица (наследодателя).[20] Другие - в качестве универсального правопреемства имущественных прав и обязанностей лиц, которые состояли с наследодателем в каких-либо родственных отношениях.


Третьи под наследованием понимают переход имущества умершего к другим лицам, который охраняется законом; переход при этом осуществляется в порядке универсального правопреемства.

Исходя из этих определений, наследование представляет собой охраняемый законом переход после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент[21].

К основным признакам наследования можно отнести следующее:

1) универсальное правопреемство. Наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, по общему правилу ,то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено Гражданским кодексом РФ. Не имеет значения при этом , что наследников может быть несколько, важно то, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей;

2) переход всего объема (массива) прав и обязанностей. Так при наследовании имущества, находящегося в залоге, право залога не прекращается, а следует за вещью;

3) одномоментность перехода. Наследство к наследникам переходит одномоментно со времени открытия наследства, независимо от времени его фактического принятия, а также с момента государственной регистрации права наследника на это имущества, если такое право подлежит регистрации.

Наследственные правоотношения (переход) как и любые другие общественные правоотношения возникают по поводу объекта.

Наследство (наследственная масса) выступает объектом наследственных правоотношений – т.е, совокупность принадлежавших наследодателю на день открытия наследства вещей, а также иного имущества, в том числе имущественных прав и обязанностей.[22]

Для определения состава наследства нужно учитывать некоторые условия:

1) принадлежность наследодателю имущества на законных основаниях;

2) возможность ограничения перехода по наследству прав и обязанностей в силу прямого указания закона;

3) некоторые права и обязанности наследодателя, которые неразрывно связанные с его личностью, не входят в состав наследства;

4) наследоваться могут не только имущественные права и обязанности, но и неимущественные.

Имущественные отношения почти всегда состоят из пассивных и активных элементов, потому что наряду с наличным имуществом и правами на имущество на каждом наследодателе могут лежать обязанности (например, долги).[23]


В состав наследственной массы в иногда могут входить также личные (неимущественные) права, которые связанны с входящими в это имущество имущественными правами. При этом имеется в виду их вхождение в единый правовой институт, так например, в институты изобретательского или авторского права.

Считается, что эти личные права (например, право на отзыв обнародования и т.д.) имеют основополагающее значение для связанных с ними прав имущественных. Отсюда следует, что эта взаимосвязанность имущественных и личных (неимущественных) субъективных гражданских прав ни в какой мере не принижает значения личных (неимущественных) прав[24].

В собственности граждан, по общему правилу, может находиться любое имущество без каких-либо стоимостных и количественных ограничений. Отсюда следует, что в наследство включаются любые принадлежащие наследодателю движимые и недвижимые вещи.

Наследственная масса состоит из имущества, которое принадлежит на праве собственности наследодателю ко дню смерти. В том числе в состав наследства входят ограниченные вещные права (например, сервитутное право).

Важно отметить, что вместе с тем в наследство входит только то имущество, которое принадлежит наследодателю на законных основаниях. В состав наследственного имущества не может входить имущество, которое добыто преступным путем или приобретенное у лица, которое является недобросовестным приобретателем, если об этом знал или догадывался наследодатель (то есть в тех случаях, когда наследодатель был недобросовестным приобретателем). Если наследодатель являлся добросовестным приобретателем какого-либо имущества и оно не может быть истребовано по основаниям, установленным ст.302 ГК РФ, право на приобретение права собственности переходит к наследникам.

Итак, в состав наследственной массы могут входить вещи, имущественные права и обязанности, иное имущество (п.1 ст.1112 ГК РФ).

Е.А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники[25]. А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут»[26]. Юридически грамотнее будет определение, что наследодатель - это живой гражданин, после смерти которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам (наследственное правопреемство).