Файл: Понятие и виды наследования(Понятие наследования в науке).pdf
Добавлен: 14.03.2024
Просмотров: 35
Скачиваний: 0
Приведенная дефиниция отвечает параметрам, необходимым для включения в законодательный акт, поскольку полностью отражает содержание и сущность наследования. Законодательное закрепление исследуемого явления обусловлено необходимостью его правового регулирования.
1.2. Понятие наследования в законодательстве
Как уже было отмечено законодательное закрепление наследования невозможно без его всестороннего доктринального понимания. С учетом данного тезиса происходило и принятие действующего гражданского законодательства.
Современный Гражданский кодекс РФ, а именно ч.1 ст.1100 не содержит как такового понятия наследования, однако общий смысл, следующий из нормы, состоит в том, что под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества в порядке универсального правопреемства. При этом универсальность заключается в неизменном виде как единого целого и в один и тот же момент, если Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное к одному или нескольким лицам[20].
Определение наследование основано на принципе универсальности наследственного правопреемства. Сущность данного принципа сводится к тому, что наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, в которых участвовал наследодатель, за исключением тех, которые носят строго личный характер. К последнему случаю относятся, например, возмещение морального вреда или уплата алиментных обязательств[21].
Важно, что факт принятия наследства распространяется на всю наследственную массу, в том числе на ту часть наследства, о которой наследник не знает[22].
К существу указанного принципа относится и то, что все входящее в состав наследства переходит при наследовании в том же состоянии, виде и положении, в котором оно находилось, когда принадлежало умершему[23].
Еще одной чертой наследования является то, что законодательство устанавливает ряд исключений из общего положения о неизменности универсального наследственного правопреемства. Например, речь идет о наследнике учредителя общества с ограниченной ответственности, не входящего в состав совета директоров, имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности учредителей общества. Данное положение установлено в п. 2 ст. 1179 ГК.
Как видно, такая конструкция рассматривается как правопреемство, сопряженное с модификацией переходящего права.
К свойствам универсального правопреемства относится также и то, что оно совершается одномоментно. Иными словами, весь комплекс прав и обязанностей умершего физического лица переходит к наследникам одновременно[24].
Законом не допускается принятие одних прав раньше или позже других. Именно поэтому наследник, принявший какое-либо отдельное, считается автоматически принявшим и все остальные, известные и неизвестные ему права умершего.
Согласно ст.1112 не представляется возможным также осуществить переход права собственности на недвижимое имущество, отказываясь оплачивать задолженность по обязательственным правам кредиторов, связанных с фактом принятия наследства[25].
Данное положение особенно актуально в случае наличие имущественного обременения недвижимости, в частности залога (ипотеки), а также задолженности за поставленные жилищно-коммунальные услуги.
Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя, без посредничества каких-либо третьих лиц. В данной связи нельзя считать наследником отказополучателя, так как в данном случае последний приобретает права не от наследодателя непосредственно, а от наследника, будучи кредитором последнего.
Нормы наследственного правопреемства носят императивный характер. Как было отмечено в п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» суд отказывает в утверждении мирового соглашения сторон, в частности, по вопросам, касающимся универсальности правопреемства при наследовании, как это предусмотрено п. 1 ст. 1110 ГК РФ[26].
Наконец, принцип неизменности при универсальном правопреемстве определяет и переход гражданско-правовой ответственности. Это значит, что если на наследодателе лежали обязанности по возмещению убытков или уплате неустойки, то в случае его смерти они переходят наследникам. Данное положение не распространяется на случаи, когда исполнение обязательства неразрывно связано с личностью наследодателя, например, уплата алиментов[27].
Ч. 4 ст. 35 Конституции Российской Федерации установлена гарантия права наследования имущества, составляющего частную собственность физического лица. Вследствие чего наследование является необходимым и важным институтом гражданского права[28].
С учетом конституционной гарантии законодатель ограничился только самой общей ее формулировкой. Однако анализ правовых норм, затрагивающих общее положение о наследовании, расширяет границы понимания перехода права собственности в порядке универсального правопреемства.
Так, ст.1111 ГК РФ предусматривает возможность осуществления наследования как по завещанию, так и по закону. Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, данная конструкция появилась еще в период римского права[29].
Сама по себе приоритетность наследование по завещанию указывает на то, что имеет место приоритет воли наследодателя. В то же время закон предусматривает сохранение имущественных гарантий наследников и в случае отсутствия завещания. В данной связи законом определено восемь очередей наследников.
Согласно ст.1113 ГК РФ правовым основанием наследования является не только биологическая смерть наследодателя, а также и объявление его судом умершим. Последнее положение предусмотрено законодателем в целях соблюдения интересов наследников, а также сохранения частной собственности лица в надлежащем виде[30].
Исходя из этого, в силу ч.1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследования считается момент смерти наследодателя, а также день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
Место открытия наследства законом связано с последним местом жительства наследодателя, определенного, в свою очередь, ст.20 ГК РФ. При этом местом открытия наследства также возможно и место нахождения наследственного имущества в случае, если наследодатель проживал за пределами Российской Федерации[31].
Ст.1115 ГК РФ также устанавливает, что в случае если наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. При этом степень ценности имущества определяется исходя из его рыночной стоимости[32].
Согласно действующему гражданскому законодательству к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.
При этом ч.2 ст.1116 ГК РФ не лишает права наследодателя распорядится своим имуществом после смерти и в пользу юридических лиц. Равным образом и юридические лица могут быть наследниками имущества, однако исключительно в рамках соответствующего завещания.
Кроме того, субъектами наследования по завещанию также могут являться, соответственно, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования в случае признания имущества выморочным, то есть не имеющим наследников ни по завещанию, не по закону, аналогично призываются к наследованию по закону. Ст. 1151 ГК РФ определяет порядок вступления публичных образований на выморочное имущество[33].
Часть третья Гражданского кодекса в ст.1117 ГК РФ дает определение недостойных наследников с целью усиления защиты прав добросовестных наследников[34].
Как следует из смысла ч.1 ст.1117 ГК РФ, недостойные наследники – это лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. В данном случае указанные лица не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане[35].
Вместе с тем граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.
Представляется логичным, что недостойными наследниками являются и родители, лишенные в отношении своих детей родительских прав судебном порядке и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства, поскольку последние не наследуют по закону после детей[36].
Ч.2 указанной статьи устанавливает, что по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
При этом нормы, предусмотренные ст.1117 ГК РФ, применяются к завещательному отказу, но не распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве[37].
Таким образом, действующее гражданское законодательство в полной мере определяет основные положения наследования.
Наиболее важным моментом является универсальное свойство правопреемства, заключающееся в том, что все наследственное имущество при наследовании сохраняется в первоначальном виде, а также обязателен переход права собственности не только на права, но и на обязанности наследодателя.
Наследование в реалиях российского законодательства основано на принципе диспозитивности, который заключается в главенстве наследования по завещанию, то есть в соответствии с волеизъявлением наследодателя.
Подводя итоги первой главе настоящего исследования, следует отметить, что, несмотря на длительное существование наследования как социального института, начиная с древних времен, формулирование его понятия вызывало определенные затруднения, так как было связано с его содержанием. Лишь современная доктрина определила наследование как переход права собственности имущественных и неимущественных прав и обязанностей наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства.
Действующее гражданское законодательство раскрывает как смысл наследование, так и свойства универсального правопреемства, что наилучшим образом демонстрирует достижения науки и практики.
Глава 2. Виды наследования
2.1. Наследование по завещанию
В настоящее время законодатель предусматривает возможность распоряжения имуществом на случай смерти путем составления завещания, при этом совершение завещания двумя и более лицами не допускается.
В силу ч. 3 ст. 1118 ГК РФ завещание совершается исключительно лично, что означает, в частности, в соответствии с абз. 1 п. 3 ст. 1125 ГК РФ, что оно должно быть собственноручно подписано завещателем. Иными словами, закон не допускает совершение завещания через представителя[38].
Действующее гражданское законодательство впервые в ч.5 ст.1118 ГК РФ определяет завещание как одностороннюю сделку, создающую права и обязанности после открытия наследства. Смысл нормы состоит в том, что вступление наследство влечет за собой не только возникновение прав, но и обязанностей[39].
Ст. 1119 ГК собрание РФ воплотила подводя в рамках теля законодательства которых имеющийся в независимо науке наследниками и правоприменительной силу практике однако принцип уклонявшиеся свободы применяются завещания концепция с 1 марта 2001 года.
Сущность нормы состоит в том, что гражданин, совершающий завещание, вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишать наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включать в завещание иные распоряжения[40].