Файл: ПОНЯТИЯ И ВИДЫ НАСЛЕДОВАНИЯ (Основы нотариата).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.03.2024

Просмотров: 58

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

В ст. 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации закреплен особый механизм призвания к наследованию по закону, именуемый наследованием по праву представления . Согласно п. 1 данной статьи "доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну". Наследование по праву представления является специальным правовым способом замещения умершего наследника его ближайшими по прямой нисходящей линии родственниками. "Право представления ставит лиц представляющих на место, в степень и в права лиц представляемых" - такую характеристику правовым рассматриваемым отношениям давал Г. Ф. Шершеневич, отмечая, что право представления позволяет родственникам более отдаленной степени родства перейти в ближайшую очередь наследования . Как видно из предшествующего изложения, сам по себе данный институт не является новеллой для отечественного законодательства, хотя современный этап его развития несколько модифицировал соответствующие юридические нормы. См.: Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М., 2005. С. 388.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ).

Прежде всего, наследование по праву представления означает, что место основного наследника занимает другое лицо, являющееся его наследником. Оно как бы "представляет" интересы своего предка. Это может произойти лишь в том случае, если сам наследник не в состоянии осуществить свои права, потому что его уже нет в живых. Поэтому законодатель допускает, что в случае смерти основного наследника до открытия наследства его место займет его наследник (или наследники). Само собой разумеется, что умершее лицо не может быть представляемо кем бы то ни было, т. е. термин "право представления" является в известной степени условным, на что обращается внимание в литературе. [11]

Субъектами наследования по праву представления признаются лишь указанные в законе потомки определенных наследников, призываемых в первую, вторую или третью очередь. В соответствии с этим по праву представления наследуют: дети и другие потомки сыновей и дочерей наследодателя (внуки наследодателя и их потомки) в первую очередь (п. 2 ст. 1142 ГК РФ); дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) во вторую очередь (п. 2 ст. 1143 ГК РФ); дети дяди и тети наследодателя (двоюродные братья и сестры) в третью очередь (п. 2 ст. 1144 ГК РФ). Внуки умершего являются его родственниками второй степени по прямой нисходящей линии, происходя от его детей; племянники и племянницы, относясь к третьей степени родства по боковой линии, являются детьми родных братьев и сестер наследодателя и имеют с ним общего предка - одного или обоих его родителей (своих дедушку и/или бабушку); наконец, двоюродные братья и сестры наследодателя - это родственники четвертой степени по боковой линии, дети братьев и сестер родителей умершего, следовательно, их общим предком с умершим будет его дедушка и/или бабушка.[5]


Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать, - "недостойные наследники" (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), т.е. граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.[9]

Субъектами наследования по праву представления признаются лишь указанные в законе потомки определенных наследников, призываемых в первую, вторую или третью очередь. В соответствии с этим по праву представления наследуют: дети и другие потомки сыновей и дочерей наследодателя (внуки наследодателя и их потомки) в первую очередь (п. 2 ст. 1142 ГК РФ); дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы) во вторую очередь (п. 2 ст. 1143 ГК РФ); дети дяди и тети наследодателя (двоюродные братья и сестры) в третью очередь (п. 2 ст. 1144 ГК РФ). Внуки умершего являются его родственниками второй степени по прямой нисходящей линии, происходя от его детей; племянники и племянницы, относясь к третьей степени родства по боковой линии, являются детьми родных братьев и сестер наследодателя и имеют с ним общего предка - одного или обоих его родителей (своих дедушку и/или бабушку); наконец, двоюродные братья и сестры наследодателя - это родственники четвертой степени по боковой линии, дети братьев и сестер родителей умершего, следовательно, их общим предком с умершим будет его дедушка и/или бабушка. Наследственная трансмиссия осуществляется, когда наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок.[5]

Наследственная трансмиссия по своему характеру очень похожа на наследование по праву представления, однако для выполнения условий, изложенных в ст. 1156 ГК РФ, необходимо, чтобы наследник умер после открытия наследства, на долю в котором он имел право, не успев его принять. Таким образом, если наследник, который был уже призван к наследованию по закону, либо по завещанию, умер, не успев принять наследство в установленный для такого принятия срок, право переходит к его наследникам.


Необходимо также отметить, что (п. 3 ст. 1156 ГК РФ) право не успевшего принять наследство в течение установленного срока наследника на часть наследства в качестве обязательной доли не переходит (в порядке наследственной трансмиссии) к его наследникам, так как право на обязательную долю зависит от условий, перечисленных в ст. 1149, 1148ГКРФ.[12]

5 Выморочное наследство

Выморочное имущество - это наименование наследственной массы в том случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации (ст. 1151 ГК РФ).[11]

По общему правилу наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

 Состояние выморочности означает именно безнаследность как результат действия норм наследственного права, ее не следует понимать как абсолютное отсутствие обладателя имущества, оставшегося после умершего лица.[12]

Имущество умершего становится выморочным в том случае, если в отношении его не имеется наследников ни по закону, ни по завещанию. Согласно п. 1 ст. 1151 ГК РФ указанное может иметь место тогда, когда "отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (ст. 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158)".

Общепризнанным в мировой практике является правило о том, что выморочное имущество переходит к публично-властным образованиям (прежде всего — к государству). В то же время квалификация этого перехода не характеризуется единообразием в практике различных стран. Здесь можно выделить две основные системы определения правовой природы принадлежности выморочного имущества казне.

Первая система переход к государству права собственности на выморочное имущество опосредствует титулом наследования (Россия, Германия, Италия, Испания, Венгрия, Чехия, Швейцария). В частности, п. 2 ст. 1151 ГК РФ закрепил положение о том, что "выморочное имущество поступает в порядке наследования в собственность Российской Федерации". Вторая система основана на том, что имущество становится бесхозяйным и переходит к государству на праве "оккупации", т.е. завладения по "праву верховной власти", "территориального верховенства", осуществляемого сувереном, на территории которого находится имущество (Англия, США, Франция, Австрия). В качестве последнего выступает государство.[10]


Разумеется, что переход бесхозяйного имущества в собственность частных и публичных субъектов существенно отличается от перехода выморочного имущества в собственность публичных образований в порядке наследования. Первый лишен начал правопреемства, для второго правопреемство является его сущностью. Первый определяет судьбу отдельной вещи, второй — судьбу имущества в целом, в том числе и входящих в него вещей, прав, обязанностей и др. Первый не связан с принадлежностью бесхозяйной вещи физическому или юридическому лицу либо иному субъекту. Второй связан лишь с наследованием имущества, принадлежавшего физическому лицу. Первому свойственны различные основания, среди которых могут быть и случаи, когда вещь не имеет собственника, либо собственник вещи неизвестен, либо собственник вещи известен, жив, но от нее отказался. Второй основан исключительно на открытии наследства в связи с событием смерти определенного лица. Право собственности на бесхозяйную вещь может возникнуть у разных субъектов в зависимости от особенностей бесхозяйных вещей, право собственности на выморочное имущество может возникнуть исключительно у указанных в законе органов публичной власти.[4]

В соответствии с правилами п. 1 ст. 1151 ГК РФ имущество умершего считается выморочным, если отсутствуют наследники как по завещанию, так и по закону. Это означает, что на момент открытия наследства в живых нет лиц, относящихся к кругу назначенных завещанием наследников, а также лиц, относящихся к любой очереди наследников по закону; все наследники по закону лишены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). Случай лишения всех наследников наследства в силу завещания специально не упомянут в ст. 1151 подобно тому, как это сделано в ст. 1141 ГК РФ, выделяющей такой случай наряду с отсутствием наследников. Однако нельзя отрицать, что наследники по закону и по завещанию могут быть приравнены к отсутствующим, если завещатель лишил наследства всех наследников по закону любой очереди и не назначил иного правопреемника к своему наследству; никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования по основаниям недостойность и в порядке, которые предусмотрены ст. 1117 ГК РФ; никто из наследников не принял наследства. Это означает, что на момент открытия наследства имелись наследники, у которых возникло право на наследство, но никто из них не совершил действий, свидетельствующих о принятии наследства способами, предусмотренными ст. 1152 ГК РФ.[8]


Выморочным может быть признано не только все в целом имущество умершего, но также его часть, если таковая соответствует признакам выморочности. Представляется, что возможность признания выморочным части имущества умершего не противоречит смыслу правил п. 1 ст. 1151 ГК РФ, а также существу тех обстоятельств, которые являются основанием возникновения отношений частичной выморочности имущества. Например, в том случае, если наследование всего имущества осуществляется по закону при отсутствии завещания или помимо завещания, либо по завещанию, согласно которому все имущество оставлено назначенным наследникам, частичная выморочность имущества исключается, поскольку порядок наследования по закону и порядок наследования по завещанию в таких случаях покрывают всю наследственную массу и дополняются применением правил о приращении наследственных долей (ст. 1161 ГКРФ). Однако если завещана лишь часть имущества, а к другой части наследства наследников по закону не оказалось и эта другая часть не подпадает под действие правил о приращении, оставшаяся незавещанной часть наследства может приобрести статус выморочного имущества.[9]

Заключение.

Наследство это – принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. В наследство может быть включено только имущество, принадлежащее наследодателю на законных основаниях. В наследственную массу не входит супружеская доля пережившего супруга на имущество, совместно нажитое с наследодателем.

Субъективное право на принятие наследства возникает на основании события – открытия наследства, т.е. смерти физического лица, и не зависит от волеизъявления субъекта, а вызвано объективными обстоятельствами.

В связи с введением в действие части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации, с 1 марта 2002 года порядок наследования определяется разделом VII "Наследственное право".

Современное определение "наследования" дается в ст.1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. В указанной статье предпринята попытка отразить присущие наследованию наиболее характерные черты.

Согласно ст.1111 ГК РФ, наследование в Российской Федерации осуществляется по завещанию и по закону. Это положение не следует понимать в том смысле, будто для наследования по завещанию необходим такой юридический факт, как наличие завещания, в то время как наследование по закону осуществляется непосредственно из закона. В любом случае, для того, чтобы наследования могло быть осуществлено необходимо наступление такого юридического факта, как открытие наследства - смерть наследодателя. При этом, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследников по закону, чтобы оно относилось к той очереди