Файл: Понятие и виды наследования (Наследственная трансмиссия).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.03.2024

Просмотров: 68

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Содержание:

Введение

Наследственное право – один из сложных и интересных с научной точки зрения институтов гражданского права, в котором отражаются не только политические, экономические и социальные аспекты жизни общества, но и родственные и брачные отношения.

Наследование – это переход после смерти гражданина (наследодателя) в установленном законом порядке, принадлежавших ему на основе частной собственности имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей, к одному или нескольким лицам. По наследству переходят только те права и обязанности, которыми наследодатель обладал при жизни. (смотреть приложение А)

Принятие и введение в действие с 1 марта 2002 г. части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей раздел V «Наследственное право», кардинальным образом реформировало механизмы распоряжения имуществом на случай смерти, перехода и распределения наследственного имущества. При этом не следует забывать, что нормы наследственного права целиком и полностью основаны на нормах, содержащихся в частях первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих, в частности, правовой режим объектов гражданских прав, учитывать который необходимо в отношениях, возникающих в сфере наследственного правопреемства.

Положения части третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменяют ранее действовавший порядок наследования, в том числе по новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства. Принятие наследства и оформление наследственных прав является необходимым элементом вступления в наследство, то есть завершением развития наследственного правоотношения является момент, когда наследник становится субъектом тех прав и обязанностей, которые имел наследодатель.

Тем не менее, несмотря на множество, безусловно, положительных нововведений в регулировании принятия наследства и оформления наследственных прав, проблем в гражданско-правовом регулировании изучаемого института по-прежнему остается достаточно много. Следует признать, что если одни новеллы наследственного законодательства вполне обоснованны, полезны и предназначаются для наиболее оптимального регулирования наследственных правоотношений, то обоснованность отдельных нововведений вызывает определенные сомнения. Далеко не все идеи законодателю удалось воплотить в четких и понятных конструкциях: одни положения носят бланкетный характер, другие содержат явные противоречия, нуждаются в изменении или дополнении. Данные обстоятельства приводят к известным трудностям в правоприменении норм действующего законодательства. Следовательно, от того, насколько тщательно будут разработаны теоретические основы правового механизма принятия и оформления наследственных правоотношений, во многом будет зависеть и эффективность действия системы наследственного преемства в целом.


Возникающие в практике применения норм наследственного права коллизионные вопросы проходят рассмотрение в Верховном Суде РФ, Конституционном Суде РФ и отражаются в издаваемых ими постановлениях. Кроме вышеперечисленных нормативно-правовых актов немаловажное значение имеет Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанная в г. Минске 22 января 1993 года и ратифицированная 4 августа 1994 года[1].

В настоящее время право наследования гарантируется Основным законом – Конституцией Российской Федерации. Все граждане РФ имеют равные права в области наследственного права, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств.

Таким образом, актуальность темы настоящего исследования предопределена необходимостью комплексного теоретического исследования проблем принятия наследства и оформления наследственных прав, их гражданско-правового регулирование по законодательству России, что требует тщательного изучения проблематики и теоретического обоснования предложений по совершенствованию действующего законодательства в рассматриваемой области.

Целью данной работы – является выявление теоретических и практических правовых проблем в изучении развития российского наследственного права и дальнейших его перспектив, в основном в той части, которая, касается принятия наследства.

Задачи работы состоят в следующем: раскрыть понятие принятия наследства, правовую сущность и содержание принятия наследства; изложить способы, виды принятия; показать значение сроков для принятия наследства; изложить понятие и значение наследственной трансмиссии; детально изучить спорные моменты, возникающие при применении норм о приобретении наследства на практике, сделать соответствующие выводы.

1 Понятие и виды наследования

С этапа раскрытия наследства вплоть до принятия го преемниками наследие издавна установлено именовать беззащитным. Относится единица оно кому-в таком случае в данный период периода и в случае если относится, в таком случае кому непосредственно? Беззащитное наследие никак не способен относиться наследодателю, так как его отсутствует в активных. С гибелью наследодателя прервалась его правомочность, что представляет в свойстве нужной посылы возможность обладания. Невозможно являться носителем индивидуальных справедлив и обязательств, никак не находясь правомочным типом в целом. (смотреть приложение 2)


Нельзя утверждать также, что лежачее наследство принадлежит призванным к наследованию наследникам. В момент открытия наследства у наследников возникает лишь право на принятие наследства, но не право на наследство. Если бы право на наследство принадлежало признанным к наследованию наследникам уже с момента открытия наследства, то акту принятия наследства незачем да и нельзя было бы придавать обратную силу.

Поэтому не остается ничего другого, как признать, что с момента открытия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. Однако такое состояние является кратковременным. Оно длится лишь до тех пор, пока наследство не будет принято наследниками либо не перейдет к государству[2].

В результате открытия наследства (смерти наследодателя) права и обязанности умершего не переходят к другим лицам в порядке правопреемства автоматически. Чтобы стать преемником наследственных прав и обязанностей наследодателя, наследник, во-первых, должен быть призван к наследованию и, во-вторых, он должен выразить волю на принятие наследства. Это общее для наследственного правопреемства правило было четко отражено еще в решении Сената Российской империи: «В момент смерти собственника наследниками приобретается лишь право наследования, т.е. право вступить в обладание наследством посредством его принятия, и только со времени его осуществления право на наследственное имущество возводится ко времени открытия наследства». Об этом же писали М.И. Брагинский и В.В. Витрянский отмечая двойной смысл понятия «наследник»: «...Наследник, призванный к наследованию, - это возможный правопреемник наследодателя, наследник же, принявший наследство - это действительный правопреемник наследодателя»[3].

Предназначение к наследию, т.е. установление персон, какие имеют все шансы быть правопреемниками наследодателя, исполняется в режиме, предустановленном законодательством: присутствие присутствии завещания к наследованию призываются личности, вышеназванные в завещании, присутствие нехватке завещания - преемники согласно закону в согласовании с определенной очередностью (ст. 1142-1145 и ст.1148 ГК РФ). В случае если отписана только лишь доля собственности, к наследованию призываются в то же время преемники согласно закону и согласно завещанию. Каждой преемник, что призывается к наследию согласно закону либо согласно завещанию, обязан непосредственно найти решение, желает единица некто получить наследное собственность, и сформулировать собственное стремление конкретным способом: осуществить документ принятия наследства. Только лишь 1 преемнику - Русской Федерации, что в согласовании с законодательством наследует конфискованное собственность, оно переходит за пределами связи с этого, осуществлены единица воздействия, указывающие о принятии наследства. Отечественная Ассоциация буква в котором случае никак не имеет право воздержаться с наследования конфискованного собственности. Данное изымание с единых законов о приобретении наследства разъясняется этим, то что разговор проходит о участи наследства, у коего никак не обнаружилось преемников буква согласно завещанию, буква согласно закону (конфискованное собственность), т.е. о вероятно бесхозяйном достоянии[4].


Режим перехода к другим лицам бесхозяйного имущества не предполагает правопреемства. Между тем режим наследования Российской Федерацией выморочного имущества установлен не только в ее интересах, но и в интересах других участников наследственных отношений: отказ получателей, лиц в интересах которых совершено завещательное возложение, тех, кто понес расходы, связанные со смертью наследодателя, и, наконец, его кредиторов. Вместе с тем следует иметь в виду, что установленный для наследования выморочного имущества режим не распространяется на случаи, когда Российская Федерация выступает в качестве наследника по завещанию (ст. 1116 ГК РФ). В этом случае она, как и другие наследники, должна для приобретения наследства выразить свою волю, т.е. принять наследство или отказаться от него[5].

Право на принятие наследства является субъективным гражданским правом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтернативной возможности принять наследство или отказаться от него. Другими словами, принятие наследства - это выражение наследниками в определенном порядке своей воли (согласия) на принятие наследственного имущества.( смотреть приложение 3)

Принятие наследства осуществляется путем совершения определенных действий, направленных на возникновение юридических последствий (приобретение наследства). Таким образом, это сделка, причем сделка односторонняя, выражающая свободную, ничем не связанную волю призванного наследника. Действия по принятию наследства подчиняются установленным законом требованиям.

Во-первых, принятие наследства должно быть безоговорочным и безусловным («да» или «нет»; «принимаю» или «отказываюсь»). Нельзя свою волю на принятие наследства выразить, например, так: «приму наследство, если долги наследодателя не будут превышать стоимость имущества» или «приму наследство, если при разделе имущества мне будет выделен автомобиль». Принятие наследства в таком виде ничтожно, оно не породит никаких юридических последствий.

Во-вторых, не допускается принятие части наследства, наследство должно быть принято полностью как единое целое. Поэтому наследник, принявший часть наследства, считается принявшим его целиком. Важно отметить, что это правило действует в пределах только одного основания наследования. Это означает, что, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе по своему усмотрению принять наследство по одному основанию и отказаться от другого наследства, либо принять наследство по всем основаниям (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). К примеру, в случае если наследник с в целом относившегося ему собственности оставлять в наследство отпрыску только лишь авто, наследник содержит возможность и в утверждение с никак не отписанного собственности иной доли наследства согласно закону. В данном случае наследник способен подобрать каждой версия: осуществить наследие согласно завещанию и никак не осуществлять (воздержаться) наследие согласно закону; осуществить наследие и согласно закону, и согласно завещанию; осуществить наследие согласно закону и воздержаться с наследства согласно завещанию; в конечном итоге, воздержаться с принятия и этого, и иного. Но у преемника отсутствует полномочия подбора причин с целью призвания к наследованию в условия, если разговор проходит о 1 и этом ведь потомственном достоянии. В данном случае преимущество причин обусловливается законодательством[6].


Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.

Акт принятия наследства носит универсальный, безусловный, безоговорочный и, за исключением случая, предусмотренного п. 4 ст. 1152 ГК РФ, бесповоротный характер. Помимо этого, п. 4 ст. 1152 ГК РФ придает акту принятия наследства обратную силу, поскольку принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Так, если наследник пропустил срок на принятие наследства, но суд восстановил ему этот срок, то причитающееся наследнику наследство также признается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства. И в этом случае акту принятия наследства, зафиксированному в решении суда, придается обратная сила. Очевидно, что указанный порядок направлен на устранение неопределённости в субъекте права собственности на наследственное имущество в период времени с момента открытия наследства до его фактического принятия соответствующим наследником[7].

Утверждение наследства исполняется определенными законодательством некоторыми методами и в конкретные сроки. Однако вне зависимости с метода и времени принятия наследства все без исключения наследное собственность является относящимся преемнику включая с 1-го этапа: с дня раскрытия наследства, т.е. акту принятия наследства дана противоположная влияние (п. 4 ст. 1152). По этой причине с дня погибели наследодателя, преемник обретает возможность никак не только лишь в наследное собственность, однако и в все без исключения прибыли с него (доля согласно взносам, дивиденды с значимых бумаг и коммерсантской работы и т.п.), делается обходным путем в соглашении, что был заключен наследодателем и период коего никак не вышел, имеет право потребовать собственность, улетучившееся уже после раскрытия наследства, представить требование о взыскании обязанностей. В то же время некто обдает из-за данный ведь промежуток все без исключения затраты согласно содержанию собственности (оплата налогов, общественных платежей и т.д.). Некто обдает кроме того угроза смерти собственности и соответствует согласно долгам наследодателя.

Преимущество того, что наследство принадлежит принявшему наследство наследнику со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя, что оно сразу же после смерти наследодателя связывается с определенным лицом, в литературе объяснялось тем, что создается непрерывность обладания имуществом и исключается надобность в конструировании фиктивного субъекта наследственного комплекса. Действительно, в период с момента открытия и до его принятия наследство пребывает в состоянии «лежащего», т.е. ожидающего своего собственника. И хотя, например, предусмотрено, что требования о взыскании расходов, вызванных смертью наследодателя, на охрану наследства и управление им и др., а также требования кредиторов наследодателя до принятия наследства могут быть предъявлены к наследственному имуществу (ст. 1174 и 1175 ГК РФ), предполагается, что ответчиком по таким искам будет выступать определенное лицо. В этом случае суд приостанавливает рассмотрение дела, соответствующие требования будут рассмотрены только тогда, когда наследники примут наследство, т.е. оно обретет своего собственника (п. 3 ст. 1175).