Файл: Понятие и виды наследования(Общие положения).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.03.2024

Просмотров: 38

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В случае же отсутствия других наследников такие нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Наследственные правоотношения в полном объеме возникают только при наличии совокупности юридического состава (юридических фактов).

При наследовании по закону необходимо учесть следующие юридические факты:

смерть наследодателя, принятие наследниками наследственной массы, наличие определенного состояния, позволяющее призвать наследника к наследованию [23, с. 158].

Важно знать, что не все имущественные права и обязанности наследодателя включаются в состав наследства.

Для некоторых из них закон предусматривает иную юридическую судьбу:

одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще прекращают свое существование в момент его смерти, другие – поступают в обладание не наследников, а иных лиц, указанных в законе.

Согласно п. 2 ст. 1112 ГК РФ [2, с. 1] не входят в состав наследства, прекращаясь в момент открытия наследства, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага.

Следует отметить, что закон не допускает включения в состав наследства личных неимущественных прав. Объяснение этого кроется в неразрывной связи этих прав с личностью их обладателя [29, с. 103].

Право представления возникает при наследовании по закону. По праву представления потенциальными наследниками являются внуки и их потомки, племянники и племянницы, двоюродные братья и сестры наследодателя, которые наследуют, если ко времени открытия наследства нет в живых того из их предков, который был бы наследником, если бы он был жив.

Лица, наследующие по праву представления, «призываются к наследованию как самостоятельные наследники по закону, за которыми признается самостоятельное право наследования как родственниками наследодателя по нисходящей или боковой линии [32, с. 129].

Для наследования наследников по праву представления не имеет значения срок, прошедший после смерти их предка. Это могут быть годы, а может быть и одновременное наступление смерти предка и потенциального наследодателя.

Однако в действующем законодательстве содержатся нормы, лишающие наследственной правоспособности возможных наследников по праву представления в отношении конкретного их потенциального наследодателя. Так, согласно п. 2, 3 ст. 1146 ГК РФ, не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, а также потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ [2, с. 2].


Подводя итог, следует отметить, что законодательство о наследовании в РФ в недостаточной мере отвечает идеям охраны интересов семьи и справедливого обеспечения определенного круга лиц, за счет наследственного имущества.

Одной из актуальных проблем на сегодняшний момент в правоприменительной практике является расширения по социальным признакам круга обязательных наследников и круга «скользящей» очереди наследников по закону. Получается существует некая противоречивость и неопределенность которая нуждается в закреплении на законодательном уровне, а именно в принятии Постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Итак, в настоящее время установлено восемь очередей наследников, наследующих по закону, которые охватывают супругов, родственников до шестой степени родства. Также в силу ст. 1142-1145 ГК РФ наследовать также могут пасынки, падчерицы, а также лица, не входящие в круг наследников, но находившимся на иждивении наследодателя.

Представляется возможным понятие наследования по закону определить следующим образом: «наследование по закону – переход прав и обязанностей, существование которых не прекращается со смертью гражданина, к другим лицам в случае отсутствия завещания или признания его недействительным, наличия незавещанного имущества, отсутствия наследников по завещанию, их отстранения или отказа от наследства».

2.2 Наследование по завещанию

Как известно, в течение жизни человека количественная и качественная составляющие его имущества постоянно модифицируются, но при этом его имущественная сфера находится под особой защитой закона и эта защита проявляется и в том, что имущество после смерти гражданина не лишается обладателя, не становится бесхозяйным, а переходит на предусмотренном законом титуле к иными лицам. Оно наследуется, переходя к новым обладателям, как установлено в ст. 1110 ГК РФ [2, с. 3], в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если только положениями Кодекса не установлено иное. Здесь следует также отметить, что и в сфере наследования индивиду предоставляется широкая свобода. Последнее проявляется в том, что гражданин может либо согласиться с порядком посмертного преемства, установленного нормами ГК РФ, либо самостоятельно определить судьбу своего имущества, составив завещание.

В условиях рыночных отношений, законодатель стремится ввести такой правовой режим, при котором человек мог бы свободно распорядиться своим имуществом не только при жизни, но и на случай смерти. Предполагается, что собственник лучше знает, кто действительно способен позаботиться о сохранении определенного имущества после его смерти, он знает, кто достоин получить ту или иную часть наследства, кому необходима какая-то вещь. Ведь «воля умершего - закон» [18, с. 283]. Проанализировав нормы, посвященные основаниям наследования, можно прийти к выводу, что наследование по закону применяется по «остаточному принципу». То есть применяется в случаях – если наследодатель не оставил завещания, либо когда есть завещание, но оно не охватывает всего состава наследства или не учтены интересы необходимых (обязательных) наследников, в случае, когда завещание признано в судебном порядке недействительным полностью или в части и др.


Вопрос о характере правопреемства наследования по завещанию является дискуссионным в теории гражданского права. Рассуждая на эту тему, большинство правоведов (например, Г.Ф. Шершеневич, К.П. Победоносцев) придерживаются позиции, что наследование по завещанию представляет собой универсальное преемство, т.е. переход всех прав и обязанностей в один и тот же момент от одного субъекта в связи с его смертью к другому лицу. Наследник не имеет права принять наследство, выделив часть имущества из наследственной массы или же отказаться от какой-то ее части [32, 129].

При этом в качестве одной из гарантий надлежащей и полной реализации этой свободы выступают легально закрепленные специфические, конститутивные свойства завещания как особой «посмертной» (совершаемой на случай смерти) сделки [31, с. 105]:

1) завещание представляет собой сделку имущественного характера и содержит распоряжения об имуществе, принадлежащем физическому лицу. Если в соответствующем документе таких распоряжений нет, то он не может квалифицироваться как завещание;

2) завещание определяет судьбу имущественных благ исключительно и только на случай смерти их обладателя - никакой иной правовой инструмент для этого не может быть использован;

3) завещание - это односторонняя сделка, совершаемая волей одного лишь завещателя, действующего свободно, непринужденно и в своем интересе;

4) завещание по своей природе строго личное действие - его совершение нельзя поручить представителю;

5) завещание предназначается для того, чтобы создавать имущественные права и обязанности после открытия наследства - и никак не раньше.

Как справедливо отмечают М. С. Абраменков и П. В. Чугунов, завещание как сделка и завещание как основание наследования тесно связаны друг с другом, выражая сущность завещания как единого правового явления. Сделка-завещание совершается для того, чтобы выступить в будущем в качестве основания наследования и вызвать соответствующие правовые последствия в виде посмертного правопреемства согласно воле завещателя, выраженной и закрепленной в требуемой законом форме. Следовательно, завещание как основание наследования отпадет в том случае, если сделка-завещание недействительна как совершенная в противоречии с предписаниями наследственного закона [15, с. 138].

Можно дать следующее наиболее исчерпывающее определение завещания: совершаемая до открытия наследства в установленной законом форме строго личная односторонняя распорядительная сделка полностью дееспособного физического лица об имуществе, которое ему принадлежит либо может принадлежать, на случай смерти, влекущая соответствующие юридические последствия после открытия наследства.


Закон придает форме завещания особое значение – от ее соблюдения зависит, действительность завещания [13, с. 76].

По российскому законодательству завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125 ГК РФ, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 КГ РФ.

В целом современное российское законодательство о наследовании предусматривает три формы завещания: нотариально заверенное, простое письменное и закрытое.

Пункт 1 ст. 1125 ГК РФ [2, с. 3], устанавливает следующее правило: «Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая машинка и другие»).

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. Требование о присутствии одного свидетеля, предусмотренное ст. 1127 ГК РФ, является, во-первых, новеллой российского наследственного права, во-вторых, важнейшей гарантией лиц, совершающих завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям.

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, регулируются статьей 1127 ГК РФ. Согласно данной статье к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются [2, с. 3]:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальникам этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;


5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы [17, с. 637].

Наряду с некоторыми требованиями к завещанию, которые остались неизменными, появились новые формы завещания – закрытое и завещание в чрезвычайных обстоятельствах, которые представляют собой новеллу.

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием.

Завещатель вправе установить в своем распоряжении имуществом на случай смерти завещательный отказ (легат), т.е. возложить на одного или нескольких наследников исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу третьих лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК РФ) [2, с. 3].

Спецификой правоотношений, возникающих при исполнении завещательного отказа, является приобретение указанного имущественного права отказополучателем не непосредственно от завещателя, а через наследника, обязанного завещателем к совершению соответствующего действия в пользу отказополучателя. Такой вид приобретения имущественных прав в теории цивилистики получил название сингулярного (частного) правопреемства.

Таким образом, после открытия наследства между наследником, на которого возложено исполнение завещательного отказа, и отказополучателем возникает обязательственное правоотношение, в котором наследник выступает должником, а отказоподучатель – кредитором. К таким правоотношениям применяются положения Гражданского кодекса РФ об обязательствах, если из правил раздела V ГК РФ «Наследственное право» и существа завещательного отказа не следует иное.

Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор или уход за ними [26, с. 274]. Такое распоряжение называется завещательным возложением – это возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности совершения какого-либо действия имущественного или неимущественного характера, направленного на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ) [2, с. 3]. На наследников может быть возложена также обязанность содержать домашних животных, осуществлять уход и надзор за ними. Указанные обязанности могут быть возложены также на исполнителя завещания (при условии выделения для этого части имущества в завещании).