Файл: Патент в системе российского законодательства ( порядок получение патента на изобретения, полезные модели, промышленные образцы).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 12.03.2024

Просмотров: 20

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

1) по законодательству всех стран – участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности не признаются нарушением патентных прав использование изобретения, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств, а также космической техники иностранного государства, временно (периодическое посещение) или случайно (временное нахождение при форс-мажорных обстоятельствах) находящихся на территории РФ, если указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники (ст. 1359 ГК) [11, c.106].

Гражданским кодексом предусмотрены и другие случаи, когда для использования запатентованных решений не требуется разрешения патентообладателя. Не признаются нарушением патентных прав:

2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретения, либо проведение эксперимента над таким продуктом, способом или изделием (ст. 1359 ГК).

3) использование изобретения для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода (ст. 1359 ГК);

4) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения (ст. 1359 ГК);

5) ввоз на территорию РФ, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретения, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории РФ патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя (ст. 1359 ГК).

Вторая группа ограничений – использование запатентованного изобретения без согласия патентообладателя с выплатой компенсации. Не признаются нарушением патентных прав:

6) использование изобретения при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации (ст. 1359 ГК);

7) использование изобретения в интересах национальной безопасности с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации (ст. 1360 ГК);

Третья группа ограничений – использование запатентованного изобретения без разрешения патентообладателя, без выплаты компенсации, но с коммерческой выгодой для пользователя[1, c.59].

К традиционным условиям ограничения относится институты преждепользования (ст. 1361 ГК) и послепользования (п.3 ст.1400 ГК), когда третьи лица получают при определенных условиях право свободного использования изобретения, тождественного запатентованному.


8) Право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий:

– добросовестное использование, т.е. использование должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории РФ до даты приоритета патента;

– используемое тождественное решение должно быть создано независимо от автора запатентованного решения (самостоятельно). При этом право преждепользования может быть уступлено другому физическому или юридическому лицу только совместно с производством, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к нему приготовления.

Только при совокупности всех этих условий использование технического решения, тождественного решению, на которое выдан патент другому лицу, является правомерным и не подпадает под действие этого патента. Оно осуществляется без разрешения патентообладателя и безвозмездно. Преждепользователь сохраняет право на безвозмездное дальнейшее использование своего незапатентованного новшества и после даты опубликования сведений о патенте на тождественное техническое решение, но без расширения объема использования [12, c.112].

9) Право преждепользования возникает при соблюдении следующих условий:

– добросовестное использование, т.е. использование изобретения должно начаться или к нему должны быть сделаны необходимые приготовления на территории РФ в период, когда патент не действовал (прекращение действия патента из-за неуплаты патентной пошлины – восстановление действия патента).

После пользователь сохраняет право на безвозмездное дальнейшее использование чужого запатентованного новшества и после даты опубликования сведений о восстановлении патента, но без расширения объема использования [6, c.113].

10) Определенные ограничения исключительных прав патентообладателя предусмотрены также в ст. 1362 ГК о выдаче принудительной лицензии в следующих случаях:

– при недостаточном объеме использования патентообладателем запатентованного изобретения

– когда использование одного патента на изобретение (так называемого зависимого патента) невозможно без использования другого запатентованного ранее изобретения.

В обоих случаях возникающие при согласовании условий такой лицензии споры решаются в судебном порядке.

На патентообладателя возлагаются две основные обязанности: уплачивать патентные пошлины (п.5 ст. 1374, п.1 ст. 1386, п.2 ст.1393, ст. 1399 ГК) и практически осуществлять запатентованное изобретение (п. 1 ст. 1362 ГК).


Уплата патентных пошлин производится в течение всего срока действия патента, начиная с подачи заявки на изобретение в патентное ведомство. В процессе получения патента патентообладатель уплачивает в определенные законом сроки пошлины, установленные Положением «О пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров» [4, c.206].

Если изобретение не приносит прибыль, патентообладателю становится невыгодным поддерживать патент в силе, он может от него отказаться, прекратив уплачивать патентные пошлины (ст. 1399 ГК).

Другой обязанностью патентообладателя является осуществление запатентованного изобретения. Закон различает фактическое осуществление изобретения и номинальное. Фактическое осуществление означает организацию производства запатентованного изобретения, его продажу, применение запатентованного способа и т.п. Причем неважно, кто организует производство: сам патентообладатель или лицензиат. Важно, чтобы использование изобретения осуществлялось непрерывно. Использование изобретения должно начинаться не позднее четырех лет со дня выдачи патента. При невыполнении этой обязанности любому заинтересованному лицу может быть предоставлена принудительная лицензия (п. 1. ст. 1362 ГК) [10, c.201].

Если патентообладатель не может сам использовать изобретение и не может продать лицензию третьим лицам, он может его использовать номинально. Под номинальным осуществлением понимается публичное изъявление готовности предоставить лицензию на использование изобретения любому лицу (открытая лицензия). Кроме того, факт публикации такого извещения частично освобождает патентообладателя от уплаты ежегодных патентных пошлин. За годы, следующие после публикации, патентные пошлины уплачиваются в 50 %-м размере (п.1 ст. 1368 ГК).

Глава 2. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы

2.1. Условия правовой охраны изобретений

Слово изобретение в общепринятом смысле многозначно. Это любая оригинальная идея, «умственная находка», служащая для удовлетворения той или иной практической потребности. Говорят, например, об изобретении машин и рифм, технологических приемов и азбуки, шахмат и системы счисления и т.д.


Но не всякому изобретению, в обычном значении этого слова, закон предоставляет правовую охрану. Юридическое понятие изобретения значительно уже. Действие норм патентного права распространяется только на такие изобретения, которые представляют определенный социально-экономический интерес. В соответствии с п.1ст 1350 ГК в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо [6, c.97].

В ГК установлены требования, которым должно отвечать изобретение, чтобы на него можно было получить патент. Эти условия принято называть критериями патентоспособности, а изобретение, отвечающее всем установленным в законе требованиям, – патентоспособным. Если изобретение не соответствует хотя бы одному легальному требованию, оно не может быть запатентовано и не признается изобретением в юридическом смысле слова.

Критерии патентоспособности по законодательству РФ («новизна», «изобретательский уровень» и «промышленная применимость») унифицированы в соответствии с нормами международного патентного права.

Для принятия решения о получении патента очень важно не только понимать смысл этих критериев, но и уметь устанавливать соответствие изобретения данным критериям.

Критерий патентоспособности – «новизна». Закон устанавливает, что изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники, который включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (п.2 ст. 1350 ГК).

Патентоспособное изобретение представляет собой информацию о решении задачи. Такая информация будет считаться новой, если до момента создания изобретения сведения о нем не были известны специалистам из других ранее известных источников информации, совокупность которых определяет известный уровень техники [5, c.174].

Известный уровень техники включает как любые общеизвестные отечественные и зарубежные печатные публикации, так и любые использованные на территории РФ или зарубежной страны материальные объекты. При этом к общедоступным сведениям относятся сведения, с которыми любое лицо может ознакомиться законным образом.

Новизна изобретения определяется на дату приоритета. Из вышеизложенного следует, что любая общедоступная информация, известная до даты приоритета, в случае ее тождества с изобретением, может опорочить его новизну. Однако если информация об изобретении была раскрыта самим автором, стала общедоступной за шесть месяцев до подачи заявки в патентное ведомство, то она не порочит новизну изобретения, так как автору предоставляется льгота по новизне на указанный срок (п.3 ст.1350 ГК). Таким образом, при оценке новизны изобретения ему могут противопоставляться лишь источники информации, существующие до даты приоритета.


Новизна изобретения устанавливается путем сравнения созданного технического решения (совокупности его существенных признаков) с наиболее близким по технической сущности решением, известным в уровне техники (прототипом).

Если в результате сопоставительного анализа установлено тождество признаков в сравниваемых объектах, т.е. созданное решение не отличается от известного, то делается вывод о том, что заявляемое решение не соответствует критерию «новизна». Патент на такое изобретение не будет выдан [14, c.115].

Если в результате сравнения установлено, что заявляемое решение отличается от известного, т.е. по сравнению с известным оно имеет отличительные признаки, то делается вывод о том, что решение соответствует критерию «новизна».

Критерий патентоспособности – «изобретательский уровень». Не всякое новое изобретение может быть признано патентоспособным, необходимо, чтобы оно соответствовало критерию «изобретательский уровень». Пункт 1 ст. 1350 ГК гласит: «Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники».

Критерий патентоспособности – «промышленная применимость». Требование промышленной применимости является обязательным условием патентоспособности изобретения.

В соответствии с п.4 ст.1350 ГК «изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере».

Следует отметить, что проверка патентоспособности изобретения начинается именно с установления соответствия изобретения критерию «промышленная применимость».

2.2. Объекты изобретений

Патентоспособность изобретения характеризуется не только общими критериями («новизна», «изобретательский уровень», «промышленная применимость»), но и кругом объектов, воплощающих патентоспособное изобретение [14, c.142].

Действующее законодательство различает следующие объекты изобретений (п. 1 ст. 1350 ГК):

– продукт (устройство; вещество; штамм микроорганизмов; культуры клеток растений и животных);

– способ.

Таким образом, изобретение, на которое испрашивается патент, должно не только удовлетворять критериям патентоспособности, но и должно четко подпадать под один из установленных законом объектов. В противном случае патентоспособного изобретения нет: это может быть либо открытие, либо научная гипотеза, либо организационное предложение и т.п.